* DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia e convenzione edilizia – Natura di atti distinti – Risoluzione della convenzione per inadempimento – Effetti – Validità del titolo abilitativo – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice per l’udienza preliminare – Inconferenza degli elementi di accusa – Sentenza di non luogo a procedere – Giudizio prognostico sugli sviluppi dibattimentali e strumenti di integrazione probatoria – Artt. 421-bis, 422-bis, 425 c.p.p., c.3 e 434 e segg..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Ottobre 2011
Numero: 36413
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Fiale
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia e convenzione edilizia – Natura di atti distinti – Risoluzione della convenzione per inadempimento – Effetti – Validità del titolo abilitativo – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice per l’udienza preliminare – Inconferenza degli elementi di accusa – Sentenza di non luogo a procedere – Giudizio prognostico sugli sviluppi dibattimentali e strumenti di integrazione probatoria – Artt. 421-bis, 422-bis, 425 c.p.p., c.3 e 434 e segg..
Massima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice per l’udienza preliminare – Inconferenza degli elementi di accusa – Sentenza di non luogo a procedere – Giudizio prognostico sugli sviluppi dibattimentali e strumenti di integrazione probatoria – Artt. 421-bis, 422-bis, 425 c.p.p., c.3 e 434 e segg..
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 7/10/2011, Sentenza n. 36413SENTENZA
SENTENZA
– sul ricorso proposto dal PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
– nei confronti di CA. PA. N. IL (…);
– avverso la sentenza n. 39796/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 09/06/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli;
– Udito il difensore, Avv.to PELLEGRINO Giuseppe, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso del P.M. o, in subordine, il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 9.6.2010, dichiarava non luogo a procedere, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., nei confronti di Ca. Pa. in ordine ai reati, commessi in (…) e con condotta perdurante, di concorso: in lottizzazione abusiva (articoli 10 e 81 cpv. cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), in abuso in atti di ufficio (articoli 110, 81 cpv. e 323 cod. pen.) ed in truffa in danno del Comune di (…) (articoli 110 e 81 cpv. c.p. e articolo 640 c.p., comma 2).
Il proscioglimento veniva pronunciato “perche’ il fatto non costituisce reato” ed il G.I.P. riteneva insussistenti le condizioni per formulare una prognosi di evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale di prova raccolto.
La vicenda si inserisce in un piu’ ampio procedimento penale relativo alla ritenuta illegittimita’ delle opere di edificazione realizzate dalla s.r.l. ” In. Im. ” in una vasta area del Comune di (…) nella quale era stata richiesta la concessione edilizia per costruire un complesso artigianale commerciale costituito da sette fabbricati.
L’area interessata dall’edificazione era estesa complessivamente mq. 31.291, con destinazione di zona “D1” (zona produttiva industrie esistenti) per mq. 17.250 ed “E3” (fascia di rispetto del cimitero, per il quale era gia’ stato redatto progetto di ampliamento) per la restante parte.
La concessione edilizia era stata rilasciata il (…), nonostante si trattasse – secondo la prospettazione accusatoria – di una vera e propria lottizzazione abusiva effettuata in assenza del piano particolareggiato di attuazione richiesto dallo strumento urbanistico generale vigente. Ciascuno degli edifici autorizzati doveva svilupparsi, inoltre, per tre piani fuori terra e cio’ si poneva in contrasto con le previsioni del PRG, che consentivano la costruzione di edifici di due soli piani.
Il titolo abilitativo edilizio era stato concesso dopo che la Giunta comunale aveva accolto la richiesta con cui la societa’ aveva manifestato l’intendimento di assumersi l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria, a scomputo del contributo di costruzione da versare al Comune.
Per stipulare la convenzione relativa all’assunzione diretta delle opere urbanizzative era stato officiato il notaio Ca. (avente studio nel limitrofo Comune di (…)), il quale era stato anche assessore ai lavori pubblici del vicino Comune di (…) nonche’ consigliere comunale.
L’atto era stato stipulato il (…) e successivamente modificato con ulteriore atto del (…), con il quale erano stati differiti i termini di adempimento per la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione: cio’ – sempre nella prospettiva accusatoria – in contrasto sia con le prescrizioni della Legge n. 10 del 1977 in materia di determinazione degli oneri concessori sia con quanto stabilito dalla Commissione edilizia con determinazione del 3 maggio 2002.
Il GIP, ritenendo l’ipotesi accusatoria fondata su elementi che avevano resistito al vaglio dell’udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di altri soggetti coinvolti nella vicenda dianzi sommariamente compendiata (in precedenza diverso G.I.P. aveva gia’ disposto il rinvio a giudizio di alcuni membri della Giunta comunale).
Quanto alla posizione del notaio Ca. , invece, rilevava che “gia’ sul piano oggettivo possono sollevarsi notevoli dubbi sulla sussistenza di un contributo effettivo dell’imputato ai fatti contestatigli”.
Premesso che la contestazione riguardava il solo atto (di differimento del termine di adempimento) stipulato il (…), evidenziava che “gia’ la prima convenzione (quella del (…) n.dr.) prevedeva un termine di 24 mesi per la realizzazione delle opere e che taluni arresti della giurisprudenza amministrativa, sia pure limitatamente al profilo relativo al pagamento degli oneri (cfr. Cons. Stato, sez. 5, 24 maggio 1996, n. 590) hanno affermato la legittimita’ di un differimento, salvo la necessita’ di rispettare il solo limite, espressamente stabilito dalla Legge n. 10 del 1977, articolo 11, dei sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 16, comma 2, del resto, nulla prevede al riguardo, operando soltanto un rinvio alle modalita’ stabilite dal Comune. Potrebbe sostenersi agevolmente, piu’ in generate, che il Comune, titolare del potere di provvedere in merito allo scomputo totale o parziale delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione, possa consentire un differimento temporale dell’adempimento come richiesto dal privato titolare dei fondi interessati”.
In punto di fatto, del resto, era impossibile che la realizzazione delle opere urbanizzative (da eseguirsi secondo le specifiche modalita’ approvate dal Comune) potesse avvenire contestualmente al rilascio del titolo abilitativo riferito alla costruzione anche di dette opere. Quanto poi all’assunto contrasto con il deliberato 3 maggio 2002 della Commissione edilizia, il GIP. argomentava che detto organo esprime solo pareri non vincolanti e che esso, comunque, nella seduta in oggetto, aveva formulato “parere favorevole per quanto di competenza”. All’udienza preliminare era stato prodotto, inoltre, un parere favorevole espresso dall’Avvocatura del Comune.
Considerava quindi il G.I.P. che – anche qualora si voglia riconoscere un contributo causale del Ca. in merito all’evolversi della lottizzazione abusiva, che e’ fattispecie di reato ad evento progressivo – deve ritenersi insufficiente, quanto al profilo soggettivo, la prova della consapevolezza e della volonta’ del notaio di contribuire alla realizzazione del reato medesimo.
Ne’ emergeva dagli atti alcun comportamento negligente riflettente efficacia sulla legittimita’ dell’edificazione.
La sentenza di proscioglimento concludeva, infine, nel senso che la questione della partecipazione del notaio Ca. alla vicenda lottizzatoria “non e’ tale da poter essere suscettiva di sviluppi in occasione dell’eventuale approfondimento dibattimentale”.
Avverso la sentenza del GIP ha proposto ricorso per cassazione 0 Procuratore della Repubblica premo il Tribunale di Napoli, il quale lamenta violazione di legge e contraddittorieta’ della motivazione.
Il P.M. ricorrente ha evidenziato, in premessa, che “la lottizzazione abusiva in esame e’ stata il frutto di un lungo e ben congegnato meccanismo che ha visto la collaborazione di imprenditori e pubblici funzionari”; essa anzi “e’ stata resa possibile solo e proprio grazie all’intervento dei pubblici funzionali e di coloro che erano deputati ad effettuare il controllo anche di legittimita’ degli atti endoprocedimentali”.
Quanto alla mancata individuazione degli elementi di illiceita’ della condotta contesta al notaio Ca. , il ricorrente ha rilevato che:
a) Gia’ dalla tipologia delle convenzioni stipulate emergeva ad evidenza l’assenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona interessata dall’intervento insediativo per cui stava per essere rilasciata la concessione edilizia (alla quale le convenzioni stesse si annettevano), sicche’ doveva risultare ad evidenza (per di piu’ a persona esercente la funzione notarile, che aveva gia’ svolto funzioni di amministratore comunale nel settore dei lavori pubblici) la necessita’ di preventiva lottizzazione in assenza di altro strumento urbanistico attuativo.
b) Ai sensi della Legge n. 10 del 1977, articolo 7, una convenzione del tipo di quella rogata si sarebbe potuta stipulare solo per immobili da destinarsi all’edilizia abitativa e non per quelli a destinazione artigianale o industriale, per i quali la disciplina del contributo concessorio e’ posta dall’articolo 10 della stessa legge, che non prevede alcuna convenzione.
c) Lo stesso articolo 7 della Legge n. 10 del 1977 si riferisce, comunque, alla possibilita’ di differimento del solo pagamento degli oneri, mentre tale possibilita’ non contempla per la cessione delle aree e la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.
d) Il parere favorevole dell’Avvocatura comunale, prodotto all’udienza preliminare, si poneva in contrasto con altro parere acquisito agli atti, di opposto contenuto, redatto dall’Avvocato Cimadomo su incarico dell’Amministrazione comunale.
e) Il Ca. , in violazione di un proprio dovere di diligenza, aveva omesso di controllare il contenuto delle delibere di Giunta poste a fondamento della concessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.M deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni illustrate di seguito.
1. L’articolo 425 c.p.p., comma 3, dopo le modifiche ad esso apportate dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, prevede che il giudice per l’udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere – oltre che nei casi nei quali esista gia’ la prova indiscussa dell’innocenza dell’imputato o appaia evidente l’inconferenza degli elementi di accusa – “anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: in tutti quei casi nei quali, cioe’, pure in presenza di prove che in dibattimento potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, rilevi la insussistenza di una prevedibile possibilita’ che il dibattimento, in seguito all’acquisizione di nuove prove o ad una differente valutazione degli elementi di prova gia’ acquisiti, possa invece condurre ad una diversa soluzione.
Il giudizio prognostico sugli sviluppi dibattimentali affidato al giudice per l’udienza preliminare – cui gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli articoli 421-bis e 422-bis c.p.p. consentono di attribuire maggiore concretezza – si traduce pur sempre in una sentenza meramente processuale e non di merito che, anche dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 479 del 1999, accerta la necessita’ o meno del passaggio alla fase dibattimentale, secondo l’orientamento espresso anche a Sezioni Unite (Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 39915, Vottari) da questa Corte (Cass.: sez. 4, 1 febbraio 2011, n. 12042; sez. 5, 14 dicembre 2009, n. 599/10, P.M. in proc. Huscher; sez. 4, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M in proc. Brunetti; sez. 2, 18 marzo 2008, n. 14034, D’Abramo; sez. 4, 31 gennaio 2008, n. 13163, Caseorie; sez. 4, 8 novembre 2007, n. 47169, Castellano; sez. 4, 19 aprile 2007, n. 26410, Giganti; sez. 6, 6 aprile 2000, n. 1662, Pacifico).
In sostanza, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza a 39915/2002, “la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorieta’ e comunque di idoneita’ degli elementi probatori, secondo il dato del novellato articolo 425 c.p.p., comma 3, e’ sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi piu’ stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilita’ dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilita’ e dibattimento in ordine alla regiudicanda”.
Questi principi sono stati affermati anche dalla Corte Costituzionale che – dopo l’entrata in vigore sia della Legge n. 479 del 1999 sia della Legge n. 387 del 2000 in tema di indagini difensive – ha sottolineato come la decisione in esito all’udienza preliminare, pure avendo sempre piu’ acquisito caratteristiche di merito, non ha pero’ perduto la connotazione prognostica che in precedenza la caratterizzava (si vedano, al riguardo, le ordinanze n. 224 del 6 luglio 2001 e n. 335 del 12 luglio 2002 e, piu’ di recente, l’ordinanza n. 90 del 9 marzo 2004, che ha ribadito la natura processuale dell’udienza preliminare).
Ancora le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza 29 maggio 2008, n. 25695, D’Eramo), hanno ribadito che “la fondamentale regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere, nonostante l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte cognitivo del giudice, resta tuttavia qualificata da una delibazione, di tipo prognostico, di sostenibilita’ dell’accusa in giudizio, con riferimento al maggior grado di probabilita’ logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilita’ della fase dibattimentale, priva quindi di effetti irrevocabili sul merito della controversia circa l’accertamento della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, essendo essa revocabile nei casi e alle condizioni stabilite dagli articoli 434 e segg. c.p.p.”.
2. Anche il controllo del giudice di legittimita’ sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere puo’ avere per oggetto solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutare gli elementi acquisiti (dal pubblico ministero e attraverso l’eventuale attivita’ di integrazione probatoria) e, quindi, la riconoscibilita’ del criterio prognostico adottato nella loro valutazione d’insieme, restando inibita in questa sede ogni valutazione che condurrebbe ad un giudizio di merito (Cass., sez. 5, 13 febbraio 2008, n. 14253, Piras).
3. Nel caso di specie il percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata per giungere ad affermare la lacunosita’ delle risultanze probatorie circa l’esistenza, in capo all’imputato, dell’elemento soggettivo dei reati contestati, non si presta a rilievi.
Va evidenziato, al riguardo, che – pure essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamento e non di risultato – l’opera di cui e’ richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volonta’ delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle attivita’ preparatorie e successive necessarie perche’ sia garantita la serieta’ e certezza dell’atto da rogarsi in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti.
Nella vicenda in esame al notaio Carne e’ stato contestato di essere intervenuto nella formazione di atti relativi alla lottizzazione edilizia abusiva, sotto l’unico profilo di avere illegittimamente consentito la posticipazione dei termini di adempimento della realizzazione delle opere di urbanizzazione e della cessione delle relative aree al Comune.
In relazione a tale contestazione ed alle specifiche doglianze svolte nel ricorso del P.M avverso la pronuncia di proscioglimento, deve rilevarsi che:
a) L’imputato non risulta essere stato negligente nell’acquisire conoscenza delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale: egli, anzi, aveva allegato gia’ all’atto convenzionale da lui stipulato il (…) la deliberazione (n. 64 del precedente 13 maggio) con cui la Giunta aveva autorizzato l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori ed approvato l’annesso schema di convenzione.
b) Tale esecuzione diretta (attualmente prevista e consentita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 16, comma 2, senza alcuna distinzione tra costruzioni destinate alla residenza oppure ad attivita’ industriali o artigianali) era gia’ consentita in via generale (quindi anche per le costruzioni non residenziali) dalla Legge n. 10 del 1997, articolo 11. Del tutto improprio, pertanto, e’ il riferimento del P.M. ricorrente alle previsioni della Legge n. 10 del 1997, articolo 7, che disciplinava il diverso caso dell’edilizia abitativa convenzionata (connessa all’impegno, assunto dal concessionario, di applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi di una particolare convenzione).
c) Il differimento del termine per la realizzazione delle opere urbanizzative e la consegna delle aree all’Amministrazione comunale non si pone in contrasto con alcuna previsione normativa.
Appare opportuno ricordare, al riguardo, che la concessione edilizia e la convenzione sono due atti distinti, anche se la convenzione trova il suo presupposto logico nel provvedimento concessorio. Pertanto, anche nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento, il titolo abilitativo edilizio restera’ valido ed efficace ed il costruttore sara’ soltanto obbligato a corrispondere per intero il contributo.
d) Non e’ stato indicato alcun elemento da cui possa dedursi che l’imputato fosse a conoscenza del parere contrario redatto dall’Avvocato Cimadomo su incarico dell’Amministrazione comunale.
Resta il fatto che indubbiamente, dalla stessa tipologia delle convenzioni stipulate il (…), emergeva ad evidenza l’assenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona interessata dall’intervento per il quale stava per essere rilasciata la concessione edilizia, dal momento che quelle convenzioni riguardavano proprio la realizzazione delle opere urbanizzative primarie mancanti.
Quell’intervento, pero’, si ricollegava alla deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27.7.2000, asseritamente rivolta ad individuare nel territorio cittadino, in una situazione di abusivismo edilizio assai diffuso e di conseguente carenza di strutture urbanizzative, aree di completamento, pure nelle zone “D1”, da assoggettare anche ad edificazione diretta, previa verifica dei singoli lotti omogenei e stipulazione di apposita convenzione. Trattasi di una delibera che, per la non-specificita’ della sua formulazione, ben potrebbe essere stata proprio preordinata ad ingenerare equivoci interpretativi per favorire ulteriori attivita’ edilizie speculative. Al notaio pero’ – pur dovendo essere richiesto l’uso di un grado di diligenza idoneo ad evitare la immissione in circolazione immobili che, per la tipologia di abuso cui sono affetti, seno incommerciabili – non possono essere richieste indagini tecniche particolarmente penetranti estranee alle sue cognizioni professionali.
Ne’ elementi inequivoci di responsabilita’ possono trarsi dall’esistenza di una zona di rispetto cimiteriale (espressamente indicata nell’atto notarile), non risultando che l’insediamento edilizio in corso di approvazione fosse localizzato proprio all’interno della zona di rispetto e dovendosi considerare altresi’ che le aree interessate dal vincolo cimiteriale ben possono essere computate nella determinazione della superficie e della volumetria edificabile.
Il contrasto, infine, tra il numero dei piani fuori terra autorizzato e quello (minore) consentito dalle previsioni del PRG si sarebbe reso evidente soltanto dopo il rilascio della concessione edilizia, intervenuta in epoca successiva alla stipulazione notarile delle due convenzioni.
Nella situazione come sopra delineata razionalmente il G.I.P. non ha ravvisato la violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, tenuto conto dell’inesistenza di ulteriori specifici elementi di accusa idonei a fare dedurre che l’imputato abbia determinato, istigato o rafforzato il proposito criminoso del costruttore abusivo, oppure si sia adoperato attivamente (in concorso con funzionali e/o amministratori comunali) per l’organizzazione e le modalita’ di svolgimento delle condotte illecite.
A fronte, poi, della valutazione di inutilita’ del dibattimento per l’effettuato giudizio prognostico di immutabilita’ del quadro probatorio, il PM. non ha evidenziato, nel ricorso, alcuna cagione di potenzialita’ espansiva dei dati di prova disponibili, con conseguente possibilita’ di successo dell’accusa nella fase dibattimentale.
Da cio’ discende, la conclusione, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del PM.